多类桂林商标注册的好处分别是什么?
同一名称的矿泉水商标由竞争对手在农药类别册。消费者在购买矿泉水时,会不会因为联想不好而犹豫不决?顾客买矿泉水会不会觉得奇怪?例如,如果特伦斯只在乳制品上注册商标,那么有人用“特伦斯”注册农药类,还有人敢喝?一个品牌的发展是极其困难的。竞争对手可能会在品牌和消费者之间设置障碍,如果他或她滑入一只脚,这样消费者可能会对品牌有“横膈膜反应”。这实际上是一个非常可怕的问题。一个真实的案例:伊利的反对理由很简单:商标一旦在卫生间等卫生设备上使用,就会对伊利饮料造成隐患。
但即便是驰名商标——伊利自有的品牌保护之路也走得很艰难,因此多类别注册保护是每个发展中的品牌都必须关注的问题。从知识产权保护的角度看,相关商标和类似商标的注册是对多种商标的保护。一方面可以防止后来者利用类似商标打擦边球,另一方面也可以避免他人对品牌的负面影响!除商标多类注册外,商标保护还包括商标全类注册,这大多是成熟企业的选择。对于初创型中小企业,商标多类注册可以满足其需要。商标的选择直接影响到企业家和企业的发展。
一个好的商标,对企业家和企业来说,就像是乘风破浪的感觉。只有满意了,才能给企业家和企业带来更多的利润。企业家和企业对其产品的命名和保护有二个标准:一、给产品起个好名字,把产品表达清楚,一目了然;二、与产品名称相对应的中文名称。Com(即域名)必须由您自己掌握;如果二者都满意,将为企业家和企业节省至少数百万的推广成本。创业企业:成功不能复制,但模式可以借鉴!在这样一个时代,拥有知识产权就等于拥有一把利剑。有了好的利用,自然就能在市场中生存和发展,占据自己的位置。即知识产权保护意识,即注册相关或类似商标,做好商标的多类保护工作。
这种模式的目的是避免恶意企业想碰的热点,破坏企业形象。如果企业认为多类商标保护只是成熟企业应该考虑的问题,那么企业已经输在了起跑线上。在这种意识的引导下,企业无法得到发展。据了解,多类桂林商标注册的好处如下:
一、为避免企业扩大后,生产经营范围可能扩大到以前没有规划的行业或商品时出现的尴尬局面,发现使用多年的商标已被他人在该领域注册。如果发生这种情况,商标再注册必然给企业带来巨大的负面影响。
二、避免他人恶意抢注或弱化企业商标。企业做大后,如果企业的品牌被别人抢注,比如康师傅是方便面的商标,如果有人在马桶上注册,就会彻底丑化康师傅商标的品牌性质。如果没有多重或各种保护,康师傅只能眼睁睁地看着他人恶意篡改商标,并采用搭便车的方式。因此,多类商标注册不仅仅是成熟企业的行为。在公司成立之初,应将商标保护纳入发展战略。多类商标注册是商标保护最基本的方式之一。
桂林商标注册驳回复审,又称“商标驳回复审”,是指商标局驳回商标注册申请后,申请人对商标局驳回的理由和法律依据不满意,但向商标评审委员会申请对原案件进行复审和审议。今天,小编向大家介绍了商标驳回审查的内容。拒绝使用商标的原因有很多,包括:由于考试期间盲目。上面提到的代理组织查询是不利的,它是指超过了盲查询周期的查询。作者在以前的许多文章中都提到过盲期。
该商标在进行统一审查。商标总局不可能在同一时间将所有商标都录入系统。查询的数据是三个月前的数据。如果申请人想查询一周前申请的商标,那么这个风险是不可避免的,而且这个结果也是不可能查询的。拒绝的,代理机构不负责任,代理机构通常由申请人承担责任。违反强制性规定。违反强制性规定的原因是多方面的,如没有意义、夸大宣传、负面影响等。例如,29种麻辣绞盘的商标被驳回,理由是没有意义。30类火下品牌也是如此。肉苁蓉33个品种的商标以通用名为由被驳回。成吉思汗在马桶上注册了11个类别,并被撤销为一个有不良影响的商标驳回商标注册申请的答辩审查,依照《商标法》第三十二条和《商标复审规则》的规定进行。
一、申请人资格:必须是商标局驳回的原申请人。
二、申请期限:商标注册申请人应当自收到商标局《商标核准驳回通知书》之日起15日内申请复审。因不可抗力或者其他正当理由延误的,可以在期限届满前申请延长三十日。是否准许延期,由商标评审委员会决定。
三、复审申请书:
(1)申请人应当向商标评审委员会提交《驳回商标注册申请复审申请书》(申请人应当认真填写,特别是填写充分的复审理由);
(2)同时附上加盖商标局“驳回”印章的商标注册申请书原件;
(3)商标局应当将《商标审定通知书》信封寄出(以确定复审是否在规定期限内进行);
(4)申请人提交审查申请后,需要补充有关证明材料的,应当在提交申请之日起3个月内,在申请表中声明并提交与申请表相同数量的证明材料;在申请表中声明或者逾期提交,视为放弃补充相关证明材料;
(5)其他要求:原商标注册申请书中填写的商标、商品/服务等内容不得变更。
(6)复审费:申请复审的,应当缴纳驳回、复审费。目前的收费标准是每次申请1500元。
(7)商标评审委员会认为符合法定受理条件的,应当自收到驳回商标注册申请复审申请之日起30日内受理,并书面通知申请人;认为不符合法定受理条件的,应当书面通知申请人不予受理,并说明理由。
(8)商标评审委员会认为,申请基本符合法定条件,需要补正的,可以限期补正;限期补正的,商标评审委员会不予受理,并书面通知申请人,退还全部申请文件。
涉及游戏名称的商标侵权问题,应从商标侵权认定的一般规则出发,结合游戏行业的特点,综合考量是否属于商标性使用、是否导致混淆以及是否存在其他抗辩事由等问题。本文重点分析游戏名称的“商标性使用”和“混淆可能性”两个关键问题。
问题一:是否属于“商标性使用”
实践中,认定商标侵权以构成商标性使用为前提。按照《商标法》第四十八条规定,商标使用应当是“用于识别商品来源的行为”。商标权人如认为他人的行为侵犯了其商标权,其必须证明他人的行为属于商标性使用行为,即他人对于商标权人的商标标识的使用应能够起到区分商品或服务来源的作用,只有符合该前提条件的行为,才有可能侵犯商标权人的注册商标权。
判断游戏名称是否侵犯商标权,同样应当首先考虑该名称是否发挥区分来源的作用,是否属于商标性使用。一般情况下,游戏名称突出使用,具有区分游戏来源的作用,属于商标性使用,但大致有以下两种例外情况。
第一种情况是未突出作为游戏名称使用,难以发挥识别作用。比较典型的是游戏名称仅仅出现在游戏介绍的文字中,或者相关文字主要用以描述游戏的角色、道具、人物名称、故事场景等。在口袋西游等商标案中,原告主张享有芙蓉仙子等24件注册商标的权利,但被告是将相关文字用于描述游戏中角色或道具等,即作为相关角色、道具等的名称,且并未突出使用,客观上不会导致相关公众将上述文字与被告之间形成特定的对应关系,不属于商标性使用。
第二种情况是虽然突出作为游戏名称使用,但仅属于描述性使用。即对相关词汇的使用是基于该文字本身含义,用以描述服务的内容特点等,并非为了指示自己商品或服务的特定来源。典型的如“大富翁”案:“大富翁”主要用来指代“按骰子点数走棋的模拟现实经商之道的游戏”,并且相关公众对此已经熟知。当被告使用“大富翁”时,相关公众并不会将其作为商标识别。类似的情况还有“三代”“保皇”“挖坑”等案:三代游戏、保皇游戏、挖坑游戏等作为特定扑克游戏的通用名称,已被社会公众普遍知悉和接受,相关公众在看到这些词汇时,不能将其作为商标识别,被告使用相关游戏名称不构成商标性使用。
问题二:是否有“混淆可能性”
判断商标侵权以“混淆可能性”为核心,商品(服务)相同或类似、商标相同或近似这两个问题是主要的判断因素。除此之外,注册商标本身的知名度和显著性、被控侵权行为的主观恶意等也是重要考量因素。
第一,被控侵权游戏与注册商标核定商品(服务)是否相同或类似。游戏涉及的桂林商标注册类别主要是第9类“计算机游戏软件”等商品和第41类“在计算机网络上提供在线游戏”等服务。前者主要包括依靠下载客户端在电脑上操作的“客户端游戏”,比如2001年以来《石器时代》《仙境传说》等;后者主要包括基于Web浏览器的网络发展而成的在线多人互动游戏,即“Web游戏”,比如2007年以来的《傲视天地》《神仙道》等。而当前流行的“手游”,比如《刀塔传奇》《炉石传说》等,与前述两类商品或服务均存在紧密联系。当前涉及游戏名称商标侵权的纠纷中,“手游”占有很大比例。若主张侵权方的商标同时注册在这两个类别,相对较为容易判断。比如在“穿越火线”一案中,原告独家享有第9类、第41类穿越火线注册商标使用权。但如果主张权利一方与被控侵权方在两个类别各自享有商标权,则问题变得复杂,需要综合其他因素,结合相关行为正当性等进行判断。
第二,商标相同或近似的判断。相同或近似主要是从游戏名称与注册商标的整体字音、字形以及含义上进行区分。游戏名称商标侵权案例中,比较常见的是核心文字相同,从含义上导致混淆。比如,在“口袋梦幻”一案中,原告注册商标为梦幻西游,由于该商标用于涉及《西游记》题材网络在线游戏服务,故“梦幻”一词是判断商标是否相同、近似的重点。涉案游戏《口袋梦幻》名称中包含了“梦幻”一词,亦用于涉及《西游记》题材网络在线游戏服务,容易造成相关公众误认为涉案游戏来自同一市场主体,或存在经营上、组织上或法律上的关联。
第三,注册商标本身知名度与显著度。注册商标经权利人大量使用、相关公众基于对该注册商标的熟知在看到被控使用行为时更容易联想到在先商标的,混淆可能性更高。涉及游戏名称的商标侵权案件多为这一情形,在“穿越火线”一案中,原告游戏《穿越火线》推出市场较长时间并获得较高市场认知度,被告使用的“穿越火线2”容易使人联想到原告经营的游戏。
第四,恶意因素。商标侵权判定并不以行为人主观过错为要件,但是被控侵权者具有故意攀附在先注册商标知名度等意图的,无疑会增加混淆的可能性。在“穿越火线”一案中,原告经营网络游戏《穿越火线》数年并具有较高的知名度,被告游戏原名为《反恐杀手3——敢死队》,运营数月后改名为《穿越火线2(反恐精英版)》,且没有其他更为该名的合理理由。显然,被告具有攀附原告《穿越火线》商誉的主观目的,其刻意使用“穿越火线2”,很容易使人误认为是《穿越火线》的升级版本。
专利公开是发明专利申请所特有的一个程序,就是表明在这一天这个专利申请公开了,但并不代表公众可以随意使用这个专利。公开开是发明专利申请审查的一个程序,目的在于让公众知道有人想要申请被公开的发明,从公开到授权之前,任何人都可以向专利局递交能够证明被公开专利申请不具备新颖性或创造性的材料。
这样做的目的应该是利用社会公众力量来对专利申请进行审查。专利申请被公开一段时间后,专利局才会对专利申请进行正式审查,比如权利要求书是否清楚,说明书是否充分公开,发明是否具备三性,同一个申请中的多个发明之间是否具备单一性等,在申请满足以上要求后,就可以授权了
专利人也不要认为发明专利公开就是一件成功的事情,这只是专利申请的前奏,真正让专利人高兴的因该是专利通过了实质审查,实质审查的才是专利通过三性考核的最终目的;当然审查之后还有人提出其他的意义,如专利无效宣告;因此从长远的知识产权保护看,需要有一个个管理知识产权的专业负责人,如理公司,通过托管的方式来实现。
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